一個國家依照其專利法授予的專利權(quán),僅在該國法律的管轄的范圍內(nèi)有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利權(quán)不承擔(dān)保護的義務(wù),如果一項發(fā)明創(chuàng)造只在我國取得專利權(quán),那么專利權(quán)人只在我國享有獨占權(quán)或?qū)S袡?quán)。
專利權(quán)的法律保護具有時間性,中國的發(fā)明專利權(quán)期限為二十年,實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)期限為十年,均自申請日起計算。
專利法規(guī)定:“實用性,是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果?!?
能夠制造或者使用,是指發(fā)明創(chuàng)造能夠在工農(nóng)業(yè)及其它行業(yè)的生產(chǎn)中大量制造,并且應(yīng)用在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上和人民生活中,同時產(chǎn)生積極效果。這里必須指出的是,專利法并不要求其發(fā)明或者實用新型在申請專利之前已經(jīng)經(jīng)過生產(chǎn)實踐,而是分析和推斷在工農(nóng)業(yè)及其他行業(yè)的生產(chǎn)中可以實現(xiàn)。
非顯而易見的(nonobviousness):專利發(fā)明必須明顯不同于習(xí)知技藝(prior art)。所以,獲得專利的發(fā)明必須是在既有之技術(shù)或知識上有顯著的進步,而不能只是已知技術(shù)或知識的顯而易見的改良。這樣的規(guī)定是要避免發(fā)明人只針對既有產(chǎn)品做小部份的修改就提出專利申請。若運用習(xí)知技藝或為熟習(xí)該類技術(shù)都能輕易完成,無論是否增加功效,均不符合專利的進步性精神;而在該專業(yè)或技術(shù)領(lǐng)域的人都想得到的構(gòu)想,就是顯而易見的(obviousness),是不能獲得專利權(quán)的。
我國《專利法》第二條第二款對發(fā)明的定義是:“發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案?!卑l(fā)明專利并不要求它是經(jīng)過實踐證明可以直接應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)成果,它可以是一項解決技術(shù)問題的方案或是一種構(gòu)思,具有在工業(yè)上應(yīng)用的可能性,但這也不能將這種技術(shù)方案或構(gòu)思與單純地提出課題、設(shè)想相混同,因單純地課題、設(shè)想不具備工業(yè)上應(yīng)用地可能性。

